Авторское право на патент на изобретение

Какова процедура оформления авторских прав и патента на вид ювелирного изделия?

Скажем так, я придумала новый вид ювелирного изделия, то есть непросто дизайн кольца или запонок, а действительно вид. Мне бы хотелось начать дальше все это дело продвигать, но я уверенна , что нужно в начале как-то перестраховаться ..и защитить свою концепцию. У меня есть текст , описывающий это изделие, презентация в формате пдф, разработка в 3д.. и уже готовые прототипы. Как мне оформить авторские права? Или как это правильно говорится, патент? Мне бы хотелось создать бренд .

Ответы юристов (1)

Здравствуйте, Ольга! Для начала Вам необходимо определиться, что именно Вы хотите зарегистрировать — полезную модель или «бренд». Авторские права — это интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. Вы же придумали новый вид ювелирного изделия, а не его дизайн, что само по себе не является объектом авторского права. Перечень результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых законом, определен в ГК. В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса РФ,

1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Понятие «бред» в законодательстве РФ не используется, применяется «товарный знак». Но товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, то есть конкретных изделий, которые будут выпускаться и продаваться под определенным «обозначением». В Вашей ситуации, на мой взгляд, наиболее целесообразным будет регистрация патента на полезную модель. Решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, нельзя отнести к полезным моделям. Но Вы придумали именно новый вид изделия.

В соответствии со статьей 1345 ГК РФ,

1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.
2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:
1) исключительное право;
2) право авторства.

В соответствии со статьей 1357 ГК РФ,

1. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Исключительное право на полезную модель признается и охраняется при условии государственной регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдает патент. Порядок оформления патента описан в параграфе 5 главы 72 Гражданского кодекса. В соответствии со статьей 1247,

Ведение дел с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности может осуществляться заявителем, правообладателем, иным лицом самостоятельно, или через патентного поверенного, зарегистрированного в указанном федеральном органе, или через иного представителя.

Таким образом, Вы можете самостоятельно заниматься оформлением патента, через представителя, либо обратиться к патентному проверенному. Могу Вам порекомендовать www.artel-patent.ru/. Но право выбора — за Вами. Желаю Вам удачи!

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Какая разница между патентным и авторским правом?

Здравствуйте. Поясните, пожалуйста, разницу между патентным и авторским правом. Смогу ли я защитить свое изобретение (не подав заявку на патент), если ограничусь публикацией статьи об этом изобретении? Что мне дадут мои «авторские права» в отношении опубликованного изобретения?

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 820 вопросов .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

Поясните, пожалуйста, разницу между патентным и авторским правом.
Александра

Разница в первую очередь в объекте. Объектом авторского права является произведение (литературы, искусства, науки, архитектуры и т.д.), а объектом патентного права всегда является материальный объект либо способ воздействия на материальный объект — изобретение, полезная модель и промышленный образец.

Смотрите так же:  Пособия для неработающих мам после родов

Смогу ли я защитить свое изобретение (не подав заявку на патент), если ограничусь публикацией статьи об этом изобретении? Что мне дадут мои «авторские права» в отношении опубликованного изобретения?
Александра

Ничего не дадут. Авторское право не охраняет объекты патентного права. У них свой механизм, реализуемый как раз через получение патента. Если Вы уже подали заявку, то Вам опасаться нечего — у Вас уже есть приоритет по времени подачи заявки.

Осторожно, автор изобретения!

Правильное оформление взаимоотношений с авторами служебных изобретений, безусловно, важно и необходимо. Но особенно остро этот вопрос встает, как только, изобретение начинает приносить какой-либо значимый доход его владельцу. И чем больше суммы, тем больше вероятность возникновения разногласий.

Начнем с того, что у автора изобретений, есть ряд прав. При этом одно из ключевых – право на вознаграждение за использование изобретения.

Абзац третий пункта 4 статьи 1370 ГК РФ устанавливает случаи, в которых работник-автор служебного изобретения имеет право на вознаграждение: «Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение».

Вопрос «сколько платить автору» – есть краеугольный вопрос для его работодателя и собственника патента. При отсутствии правильного договора с автором, суд по вопросам о служебных изобретениях, ссылаются на Закон «Об изобретениях в СССР», согласно которому автору полагаются минимальные выплаты, размеры которых определяются следующим образом:

  • не менее 15% ежегодной прибыли работодателя, который использует запатентованное служебное изобретение;
  • не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения или в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение, если полезный эффект от изобретения не выражается в прибыли или доходе.

Мнение же Роспатента по этому поводу во многом совпадает с вышеуказанном законом (информационное письмо Роспатента от 25 июня 2008 г.).

Еще один ключевой вопрос при возникновении «споров с начальством» – а кому принадлежат права на изобретение? Работнику или его работодателю?

Согласно пункту 1 статьи 1370 ГК РФ, «изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом». Важно отметить, что изобретение является служебным, лишь при наличии полноценного документального подтверждения.

Это означает, что между работником и работодателем, должна существовать должным образом оформленная должностная инструкция или любой другой документ, подтверждающий, что создание новых технических решений непосредственно входит в круг обязанностей работника. Также для признания изобретения служебным, необходимо задание на разработку, проектирование, конструирование и т.п. При этом данное задание не должно противоречить должностной инструкции работника, в противном случае автор изобретения будет рассматриваться не как работник работодателя, и взаимоотношения сторон будут иметь иную форму.

Так, например, изобретение не является служебным, если в процессе его разработки, деятельность работника выходит за рамки должностных инструкций и если изобретение создано в результате выполнения работ по гражданско-правовому договору. В данном случае в подобный договор необходимо вносить в него положения, которые разграничивают права автора и работодателя на изобретение, а также размер, условия и порядок выплаты вознаграждения или компенсации.

Изобретение также не признается служебным, если оно создано работником по собственной инициативе, пусть даже на своем рабочем месте и в рабочее время. В частности, пункт 5 статьи 1370 ГК РФ устанавливает, что «изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца».

Однако важно помнить, что и за работодателем закрепляются определенные права. В соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ «работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана». Далее работодатель на свое усмотрение, в течение четырех месяцев, либо подает заявку на выдачу патента на служебное изобретение и становится патентообладателем, либо передает свое право на получение патента третьему лицу, либо при условии, что информация о результате интеллектуальной деятельности работодателем не была разглашена, право на получение патента в этом случае принадлежит работнику.

Смотрите так же:  Образец исковое заявление в суд незаконное увольнение

Нарушение авторских прав

Здравствуйте. Имеем патент на полезную модель. Имеют ли право сторонние организации производить данную модель без какого-либо согласования или прочего с нашей организацией?

Ответы юристов (2)

Здравствуйте. По общему правилу нет

Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Статья 1406.1. Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Патент и авторское свидетельство: сходство и различия

В нашей стране право собственности на любое изобретение может быть передано непосредственно государству, в результате чего выдается авторское свидетельство, действительное 15 лет с момента подачи заявки на него. Государство же несет ответственность за его распространение и внедрение. Авторским свидетельством вместе с государством могут пользоваться также различные общественные и кооперативные организации, работающие в той же области, а другие организации могут воспользоваться им лишь с обязательного на то разрешения государства.

Но право собственности на изобретение может быть закреплено также и за определенным физическим лицом. Это подтверждается уже выдачей патента на открытие.

Оба вышеуказанных документа выдаются в порядке, предусмотренном Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. Автор изобретения получает вознаграждение за его использование и льготы, согласно Положению об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях.

И авторское свидетельство, и патент являются охранными документами на объекты интеллектуальной собственности. Но есть между ними и значительные различия.

Порядок выдачи авторского свидетельства и патента
Получить авторское свидетельство в Российском авторском сообществе можно свободно без дополнительной регистрации после проведения проверки соответствия официального заявления существующим требованиям. В отличие от него, патент требует обязательной регистрации и вступает в силу с момента официальной публикации в специально предусмотренном для этого реестре.

Смотрите так же:  Староалейские судебные приставы

Есть различия и в сроках действия документов. После смерти автора авторское свидетельство действительно еще 70 лет. Срок действия патента составляет 8-20 лет и чаще всего не подлежит продлению.

Авторское свидетельство защищает, как правило, форму, имеющую некое идейное или творческое воплощение — это может быть картина художника, сценарий кинофильма, оперное произведение, программное обеспечение. Патент же применим в тех случаях, когда речь идет о технических идеях и их реализации, принципах работы, методах получения определенных результатов.

Кроме всех прочих, существуют еще и географические различия. Например, патент, зарегистрированный в Российской Федерации, действителен лишь на ее территории, а авторское свидетельство защищает интеллектуальную собственность во всех странах мира.

Относится ли патент к авторскому праву?

Специалист по интеллектуальной собственности

Елена Беляева более 3 лет работает в области защиты интеллектуальной собственности. К ФПБ «Гардиум» присоединилась в 2015 году.

Нет, не относится, так же, как и невозможно получить патент на произведение, которое охраняется авторским правом. Несмотря на то, что и патент и авторское свидетельство защищает исключительное право на интеллектуальную собственность, между авторским и патентным правом существуют принципиальные различия:

  • Исключительное право на авторское произведение возникает в силу его создания и не требует регистрации. Оформление авторского свидетельства в Российском авторском обществе (РАО) является добровольной и формальной процедурой (при регистрации проверяется лишь соответствие заявки определенным требованиям). В отличие от авторских прав, патент вступает в силу только после его регистрации и публикации в официальном реестре.
  • Авторское право действует в течение 70 лет после смерти автора. Патент выдается на сроком до 25 лет
  • Авторское право защищает не идею, а форму ее воплощения (сценарий, произведение живописи, компьютерную программу, оперу, и.т.д.). Патентное право защищает техническое воплощение идеи, принцип действия, способ достижения результата.
  • Патентное право действует на определенной территории (патент, зарегистрированный в РФ не имеет силы в какой-либо другой стране и наоборот). Авторское право защищает интеллектуальную собственность повсеместно.
  • Критерии определения действительности авторского и патентного права также различны. Если для объектов патентного права определяющими качествами являются новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость , то для объектов авторского права — оригинальность (когда один объект создается независимо от другого).

Специалисты ФПБ «Гардиум» имеют большой положительный опыт регистрации интеллектуальной области по различным категориям проектов. Нашими услугами пользуются крупнейшие международные производственные предприятия и корпорации. Наши специалисты ответят на вопросы, как оформляются патенты на изобретения в России и других странах. Выберите объект, который надо запатентовать

В цену включены все стандартные процедуры патентования, а также:

  • Электронная заявка (скидка 30% на пошлины)
  • Проверка патентной чистоты и патентоспособности
  • Проведение патентного поиска, подбор ближайших аналогов
  • Консультация по доработке
  • Подготовка заявки, формулы, реферата, чертежей
  • Ответы на запросы и защита при отказе

«Всё включено» промобразец

  • Проведение предварительного патентного поиска
  • Проведение поиска по тождественным и сходным товарным знакам
  • Графическая доработка дизайна до уникальности
  • Подготовка материалов и подача заявки в Роспатент
  • Оплата государственных пошлин со скидкой 30%
  • Ответы на все запросы и уведомления Роспатента
  • Претензионное производство в течение 1 года после получения патента

Полезная модель

В цену включены все стандартные процедуры патентования, а также:

  • Электронная заявка (скидка 30% на пошлины)
  • Проверка патентной чистоты и патентоспособности
  • Проведение патентного поиска, подбор ближайших аналогов
  • Консультация по доработке
  • Подготовка заявки, формулы, реферата, чертежей
  • Ответы на запросы и защита при отказе